Акт наследования

«АКТ О НАСЛЕДОВАНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ПРЕСТОЛА»

закон Российской империи, составленный имп. Павлом I Петровичем в бытность наследником престола от собственного лица и от лица его супруги вел. кнг. Марии Феодоровны 4 янв. 1788 г. и положенный для хранения в Успенском соборе Московского Кремля. Впосл. «А. о н.» был утвержден имп. Павлом в день его коронации, 5 апр. 1797 г. С этого времени «А. о н.» стал Основным законом гос-ва.

Целью издания «А. о н.» было внесение твердого и однозначно интерпретируемого наследственного порядка в преемство высшей гос. власти. Новая система престолонаследия должна была заменить прежнюю, введенную имп. Петром I, основанную на назначении наследника царствующим государем, чреватую ввиду неопределенности относительно лица наследника до самой кончины правящего государя интригами вокруг престолонаследия и прямыми гос. переворотами, имевшими место в 1741 и 1762 гг. В самом «А. о н.» цель его издания формулируется так: «Дабы государство не было без наследника. Дабы наследник был назначен всегда законом самим. Дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать. Дабы сохранить право родов в наследствии, не нарушая права естественного, и избежать затруднений при переходе из рода в род».

В основании закона о престолонаследии лежат 3 принципа: первородства, преимущества лиц муж. пола перед лицами жен. и соответственно преимущество происхождения от родоначальника по муж. линии, а также степени родственной близости к последнему царствовавшему императору.

После пресечения потомства старшего сына престол переходит в род второго сына, и так до последнего потомка муж. пола последнего сына. По пресечении муж. поколения сыновей Павла наследство переходит в род потомков жен. пола последнего царствующего императора, среди к-рых вновь преимущество имеют лица муж. пола, с той лишь оговоркой, что «не теряет никогда права то женское лицо, от которого право беспосредственно пришло». По пресечении этого рода наследство переходит в род старшего сына имп. Павла в жен. поколение, «в котором наследует ближняя родственница последнецарствовавшего рода», а в отсутствие таковой иные лица муж. или жен. пола с соблюдением правила относительно преимуществ лиц муж. пола. Затем наследство переходит в жен. род прочих сыновей Павла в том же порядке, затем — в род старшей его дочери в муж. поколение, а по пресечении его — в жен. и далее к потомству др. его дочерей. При этом оговариваются 2 условия: «Меньшая сестра, хотя бы и сыновей имела, не отъемлет права у старшей, хотя бы и незамужней», «брат же меньший наследует прежде старших своих сестер».

«А. о н.» исключает возможность наследования престола женой или мужем царствовавшей особы, что имело место при воцарении матери Павла I Екатерины II. О статусе супругов царствующей особы в «А. о н.» сказано: «Если наследовать будет женское лицо, и таковая особа будет замужем, или выйдет, тогда мужа не почитать Государем, а отдавать, однако ж, почести наравне с супругами Государей, и пользоваться прочими преимуществами таковых, кроме титула».

В «А. о н.» содержится также положение о непризнании законными женитьб членов Императорского дома без дозволения государя. Соответствующее положение в самом законе не содержит ясного указания относительно устранения от наследования лиц, рожденных от таковых браков. Впосл. вопрос этот решался, однако, именно так, а имп. Александр III запретил всем членам Императорского дома заключать неравнородные, морганатические, браки, т. е. вступать в брак с лицами, не принадлежащими к владетельным домам.

Имп. Павел установил совершеннолетие для государей и наследников по достижении 16 лет, а для прочих членов имп. фамилии — 20 лет. На случай восшествия на престол несовершеннолетнего государя было предусмотрено назначение правителя и опекуна.

«А. о н.» содержит исключительно важное положение о невозможности восшествия на Российский престол лица, не принадлежащего к правосл. Церкви. Соответствующее место включает и усвоение Российскому государю статуса главы Церкви: «Когда наследство дойдет до такого поколения женского, которое царствует уже на другом престоле, тогда предоставлено наследующему лицу избрать веру и престол, и отрещись вместе с наследником от другой веры и престола, если таковой престол связан с Законом (в данном случае подразумевается вероисповедание неправославных. — В. Ц.), для того что Государи Российские суть Главою Церкви, а если отрицания от веры не будет, то наследовать тому лицу, которое ближе по порядку». Это положение о невозможности занимать Российский престол особе, не принадлежащей к правосл. Церкви, повторяет соответствующее место из завещания императрицы Екатерины I, составленного в 1727 г.: «Никто никогда Российским престолом владеть не может, который не греческого закона». Содержание положения «А. о н.» относительно вероисповедания государя отразилось в ст. 42 «Основных законов», помещенных в «Свод законов Российской Империи», первое издание к-рого вышло в 1832 г.: «Император яко христианский Государь есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры и блюститель правоверия и всякого в Церкви святой благочиния» (положение заимствовано из «Духовного регламента»). В примечании к этой статье сказано: «В сем смысле Император в Акте о наследии престола 1797 г. апр. 5 именуется Главою Церкви». Вносилось, т. о., известное ограничение в формулу относительно главенства государя в Церкви. Формула имп. Павла лишается силы прямого закона, становясь толкованием одной из статей «Основных законов». Для правосл. канонического правосознания допустима лишь такая интерпретация положения о главенстве императора в Церкви, к-рая подразумевает возглавление и представление императором сословия мирян, но не священства. В таком смысле и интерпретировалось соответствующее положение в канонической и юридической лит-ре XIX в. большинством авторов. А. Д. Градовский в своем толковании ст. 42 «Основных законов» писал: «Права самодержавной власти касаются предметов церковного управления, а не самого содержания положительного вероисповедания, догматической и обрядовой стороны… Таким образом, компетенция верховной власти ограничивается теми делами, которые вообще могут быть предметом церковной администрации, т. е. не предполагают актов, по существу своему принадлежащих органам Вселенской Церкви, Вселенским Соборам» (С. 151). Нек-рые авторы, однако, настаивали на том, что, хотя император и не может издавать законов о вере, устанавливать догматов, ему принадлежит в Церкви полнота власти, в т. ч. и законодательной. Так, Н. С. Суворов писал: «Император законодательствует в Церкви, поскольку она есть юридический порядок, основанный на традиционном Православии, не изменяя этого традиционного Православия и не внося в него новых догматов, но регулируя церковную жизнь в духе этого Православия» (С. 364). По интерпретации П. Е. Казанского, «император — не посторонняя православной Церкви государственная власть, но именно глава Церкви… По наиболее распространенному воззрению, Государь Император наследует в этом отношении власть византийских императоров» (С. 162, 253).

В отредактированном виде вместе с позднейшими актами, касающимися данной темы, «А. о н.» включался во все издания «Свода законов Российской империи». Со времени издания «А. о н.» наследование престола происходило в соответствии с ним. После убийства имп. Павла престол перешел к его старшему сыну Александру I, после кончины к-рого ввиду отсутствия у него потомства и отречения от прав наследника второго сына Павла вел. кн. Константина, вступившего в морганатический брак, престол перешел к третьему сыну Павла Николаю I и оставался затем в его потомстве: Николаю I наследовал его старший сын Александр II, после его убийства престол перешел по причине наступившей ранее кончины его старшего сына Николая, не оставившего потомства, ко второму сыну — Александру III, затем к старшему сыну Александра III св. мч. Николаю II.

После отречения от престола имп. Николая II и последовавшего затем убийства царя, его семьи и многих членов Императорского дома вопрос о престолонаследии, с одной стороны, лишился актуальности, а с др.- стало невозможным буквально следование всем положениям «А. о н.» имп. Павла с последующими дополнениями к нему, поскольку ни «А. о н.», ни законодательство Российской империи вообще не предусматривали возможности прекращения в России монархического правления и восстановления его в неопределенном будущем.

При этом старшинство в Императорском доме вследствие убийства единственного сына последнего императора мч. Алексия Николаевича и полного истребления муж. потомства Александра III перешло в род следующего после Александра III сына Александра II — Владимира Александровича, а именно к его старшему сыну вел. кн. Кириллу Владимировичу, к-рый в 1922 г. провозгласил себя блюстителем престола, а в 1924 г.- императором. Последний акт вызвал возражения ряда членов Императорского дома, в т. ч. вдовствовавшей императрицы Марии Феодоровны.

После кончины Кирилла Владимировича в 1938 г. главой Императорского дома стал его сын вел. кн. Владимир Кириллович, скончавшийся в 1992 г. Признание его дочери вел. кнг. Марии Владимировны (1953 г. р.) главой Императорского дома, по основным положениям российского законодательства о престолонаследии, включая «А. о н.», возможно в том случае, если династические права главы Императорского дома, каковым, бесспорно, являлся ее отец, приравнять к правам последнего императора, а также если считать брак ее родителей равнородным: в 1948 г. вел. кн. Владимир Кириллович вступил в брак с кнж. Леонидой Георгиевной Багратион-Мухранской, этому браку предшествовало признание царственного достоинства дома Багратидов, царствовавшего в Грузии до ее присоединения к России, из к-рого происходит вел. кнг. Леонида Георгиевна. В наст. время ряд лиц, принадлежащих по происхождению к династии Романовых, считают брак вел. кн. Владимира Кирилловича морганатическим и оспаривают главенство в Императорском доме вел. кнг. Марии Владимировны, а также принадлежность титула Императорского высочества ей и ее сыну Георгию Михайловичу (1981 г. р.), являющемуся членом прусской династии Гогенцоллернов по отцу, к-рый перешел в Православие перед бракосочетанием с Марией Владимировной (ныне этот брак расторгнут). В соответствии со ст. 146 «Учреждения о Императорской фамилии», включенного в «Основные законы» в редакции 1906 г., титулы великого князя, великой княжны и Императорского высочества принадлежат сыновьям, дочерям, братьям, сестрам, в муж. поколении всем внукам императоров; титулы высочества, князя и княжны имп. крови — правнукам императора, происшедшим от муж. поколения, а в роде каждого правнука — старшему сыну и его старшим, по праву первородства, потомкам муж. пола и муж. поколения (ст. 147); титулы светлости, князя и княжны имп. крови — всем последующим родам, происшедшим в муж. поколении от младших детей правнука императора.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в слове перед отпеванием Владимира Кирилловича в Исаакиевском соборе С.-Петербурга 29 апр. 1992 г. именовал почившего «великим князем» (Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. Церковь и духовное возрождение России: Слова, речи, послания, обращения, 1990-1998. М., 1999. С. 330), что правомерно лишь при признании его отца Кирилла Владимировича императором de jure или при уравнивании династических прав, насколько они связаны с употреблением титулов потомками главы Императорского дома, с императором, ибо в ином случае Владимир Кириллович — только правнук императора — Александра II и как таковой имел право лишь на титул князя имп. крови.

К 2000 г. из здравствующих потомков российских императоров от бесспорно неморганатических браков происходили кнж. Вера Константиновна (1906 г. р.), дочь вел. кн. Константина Константиновича, внука имп. Николая I, а также ее племянница Екатерина Иоанновна (1915 г. р.), праправнучка Николая I. Если же исходить из положений «А. о н.», в к-ром не содержится прямого указания на устранение от наследования престола лиц, происходящих от морганатических браков, то с учетом преимущества лиц муж. пола, имеющих происхождение от царствовавших императоров по муж. линии, старшинство в роде Романовых принадлежит кн. Павлу Дмитриевичу (1954 г. р.), сыну вел. кн. Дмитрия Павловича, внука имп. Александра II, рожденному в морганатическом браке. Но такой вывод не может иметь никакой юридической силы ввиду устранения от прав наследования лиц, происходящих от морганатических браков, на основании ст. 36 «Основных законов Российской Империи» в редакции 1906 г. На 2000 г. никто из династии Романовых, кроме вел. кнг. Марии Владимировны, не выражал готовности взойти на российский престол, если к тому откроется возможность, и соответственно не имел претензий на него.

www.pravenc.ru

Опись наследственного имущества

Краткое содержание

Для чего производится опись наследства

В некоторых случаях, после смерти наследодателя и до фактического принятия наследства требуется применение мер по обеспечению сохранности наследуемого имущества. Опись имущества позволяет наследникам или иным заинтересованным лицам (отказополучателям, кредитным организациям, государству и др.) быть уверенными в том, что имущество не будет потеряно, повреждено или похищено в процессе наследования.

Формирование описи наследственного имущества носит нотариальный характер и дает возможность документальной фиксации перечня охраняемых ценностей наследодателя (ст. 66 Основ законодательства РФ о нотариате).

Охрана и управление наследственной массой, в том числе и составление описи, реализуется с помощью нотариуса по месту открытия наследства или должностного лица органа исполнительной власти, или другого лица, наделенного аналогичными полномочиями.

Однако со стороны коммерческого банка «Доходный», в котором у умершего остался непогашенный кредит в размере 700 тыс. рублей, было подано заявление нотариусу об обеспечении охранительных мер в отношении имущества Фролова И.И., так как имелись подозрения, что Касьянова Г.С. попытается скрыть и продать ценные вещи, находящиеся в квартире Фролова И.И.

После получения заявления, нотариус произвел опись всех ценностей, находящихся в квартире, тем самым защитив интересы кредитора.

В то же время, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, нотариус для обеспечения охранительных мер в отношении наследственного имущества, имеет право отправлять запросы для получения сведений от физических лиц или организаций (государственных и коммерческих структур) об имуществе умершего для формирования исчерпывающего перечня ценностей и последующего формирования описи (ст. 1171 ГК РФ). Нотариус, получив такую информацию, сообщает о ней наследнику или лицу, уполномоченному исполнять завещание.

Охрана имущества происходит в течение периода, определяемого самим нотариусом исходя из ценностных характеристик имущества и времени, которое нужно наследникам, чтобы завладеть унаследованным имуществом (ст. 1171 ГК РФ). Однако в большинстве случаев охранительный процесс длится в течение 6 месяцев или, другими словами, до принятия наследства.

В тех ситуациях, когда назначается исполнитель завещания, охранительные могут осуществляться вплоть до момента исполнения завещания, но в разумные сроки.

Когда производится опись наследственного имущества

Охранительная процедура и проводимая в ее рамках опись наследственного имущества, начинается после подачи соответствующего заявления или, реже, по инициативе самого нотариуса (ст. 1171 ГК РФ). Заявление могут подать наследники, исполнители завещания, муниципальные органы власти, органы опеки и попечительства и ряд иных лиц, которые также могут быть заинтересованы в охране имущественных прав (получатели отказа, кредиторы, налоговые органы и т.п. ).

В подавляющем большинстве случаев, нотариус начинает принимать меры по охране наследственного имущества не позднее 3 рабочих дней с даты получения информации о наследственном имуществе или заявления с просьбой о начале охранительных мероприятий (п. 25 Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации).

До начала описи наследственного имущества нотариус предварительно устанавливает список имущества наследодателя и его местоположение, а также доводит до сведения заинтересованных лиц информацию о дате проведения описи.

Порядок описи наследственного имущества

В последовательность этапов охраны и управления наследственной массой, в том числе описи наследства входит:

  • регистрация принятых обращений;
  • осуществление записей нотариуса об установлении охранительных мер;
  • информирование нотариусом наследников о реализуемых шагах;
  • направление поручений об осуществлении конкретных действий нотариусу по месту расположения части наследства;
  • производство описи имущества и необходимое содержание актов описи, их хранения.
  • Нотариус осуществляет описание имущества при участии не менее 2 свидетелей, которые, в свою очередь, должны быть беспристрастными и лично незаинтересованными в разделе ценностей наследодателя, дееспособными и полностью понимающими сущность происходящих действий.

    Участвовать в составлении описи в качестве наблюдателей могут как наследники, так и другие заинтересованные лица (исполнители завещания, сотрудники органов опеки и попечительства т.п. ).

    Нотариус может произвести описательные действия лишь в том случае, если граждане, ранее проживавшие вместе с наследодателем, дадут свое согласие. В том случае, когда наследники или граждане, проживавшие с наследодателем, против или препятствуют описи имущества, нотариус оформляет акт об отказе от предъявления имущества для описи и сообщает о сложившейся ситуации наследникам, которые, в свою очередь, имеют право обратиться в суд с требованием предоставления им своей доли в наследстве.

    Акт описи наследственного имущества

    Актом описи, называется документально оформленный список охраняемого наследственного имущества. Акт описи структурно содержит следующие стандартные элементы:

  • преамбулу;
  • таблицу, содержащую список ценностей;
  • итоговую сумму имущества;
  • подписи граждан, принимавших непосредственное участие при создании акта описи;
  • информацию о количестве составленных экземпляров акта описи;
  • отметку о том, что ценности, описанные в акте, изымаются для последующего хранения, при этом указываются сведения о хранителе и ставятся подписи граждан, принявших участие в оформлении акта описи;
  • удостоверительную запись, сделанную хранителем, с указанием его ФИО и места нахождения, о получении на хранение вещей.
  • печать нотариального учреждения, регистрационный номер акта описи, величину госпошлины и пр.
  • В преамбуле акта описи указываются:

    • дата и время оформления акта описи, ФИО нотариуса-составителя;
    • подтверждающая информация о назначении на должность нотариуса, название нотариального округа или государственной нотариальной конторы;
    • дата получения сообщения об имуществе наследодателя или заявления о совершении охранительных мер;
    • ФИО граждан, принимающих участие в описи и информация о них;
    • ФИО наследодателя, информация о времени его смерти, место жительства и расположение имущества, подлежащего описи;
    • данные о наследниках — ФИО, места регистрации;
    • данные о предпринятых охранительных мерах в отношении наследственного имущества и пр. (п. 26 Методических рекомендаций).

    Нотариусу необходимо учесть в акте описи полный объем наследственного имущества в жилом помещении (дома, квартиры или комнаты). Если сторонние лица (например, соседи) заявляют о том, что некоторые описываемые вещи принадлежат им, данные факты заносятся в акт описи, а нотариус, со своей стороны, доводит до сведения таких лиц порядок подачи иска в судебные органы с требованием исключить, принадлежащие им вещи из акта описи.

    В случае, когда кто-либо из граждан, участвующих в составлении акта, будет против указания в документе того или иного предмета, нотариус ограничивается лишь разъяснением заявителю возможности обращения в суд с требованием исключения вещи из акта.

    В тех ситуациях, когда для составления акта требуется несколько дней или по каким-либо причинам оформление прерывается (например, обеденный перерыв), помещение, в котором проходит формирование документа, подлежит опечатыванию (п. 26 Методических рекомендаций). В свою очередь, в акте описи делается пометка о причине остановки процедуры, с указанием времени прерывания и возобновления описи и др.

    Нотариус вносит в акт описи не только личные вещи умершего, но и ценности, связанные с его профессиональной деятельностью.

    Каждый лист акта описи должен содержать информацию об описанных ценностях и их стоимость, а на последнем листе указывается общее количество вещей и их итоговая стоимость.

    Нотариус составляет акт описи в количестве не менее трех экземпляров, один из которых приобщается к наследственному делу, второй выдается хранителю имущества, а последний экземпляр предоставляется наследникам вместе с наследственным свидетельством.

    Акт описи подписывается нотариусом лично, свидетелями, хранителем имущества и иными гражданами, принявшими участие в описи.

    Кроме того, нотариус отслеживает местоположение наследственного дела и, если оно в итоге отсутствует в нотариальном учреждении, регистрирует заявление о принятии охранительных мер в отношении наследственного имущества и заводит наследственное дело.

    Обязанности нотариуса при проведении описи

    При обнаружении во время описи имущества, являющегося исторической, научной, художественной или иной культурной ценностью, нотариус уведомляет органы государственной или муниципальной власти о данном факте.

    Ценные рукописи, ордена, медали, нагрудные знаки, за исключением государственных наград, не разрешенных на включение в наследство федеральным законодательством и прочие ценности, нотариус должен передать наследникам по специальному акту.

    Оружие (кроме охотничьего), боеприпасы к нему и взрывчатые вещества, обнаруженные в наследственном имуществе, сдаются в органы Министерства внутренних дел по специальной описи. Охотничье гладкоствольное оружие, при отсутствии на него разрешительных документов, может быть передано наследнику, но с обязательным уведомлением о данных действиях сотрудников органов внутренних дел.

    Валютные ценности, драгоценности, изделия из них и ценные бумаги, которые не требует управления (например, привилегированные акции) передаются нотариусом в банк в соответствии с договором хранения. При выявлении в наследственной массе денежных средств, они подлежат внесению в депозит нотариуса (ст. 66 Основ).

    nasledstvoved.ru

    Наследование как правовой акт

    Право наследования четко определено законом. Наследство можно получить, и иногда неожиданно, по составленному родственником или знакомым завещанию. Наследником вы можете стать, когда умирает родственник, и не обязательно ближайший. Наследством можно обзавестись, если ближайшие наследники отказываются от его получения по каким-то причинам. О появлении права наследования и получении наследства мы порой знаем понаслышке, но существуют законы, с которыми стоит ознакомиться, чтобы вовремя и грамотно его оформить.

    Право наследования

    Конституция РФ дает нам основные права, среди которых гарантированное право на получение наследства (ст.35). Это право относится к частной собственности, которой каждый гражданин РФ распоряжается по своему усмотрению. Оно означает переход имущества и некоторых обязанностей и прав, с ним связанных, к другому человеку. Гражданский кодекс подробно расписывает , кто и каким образом может стать наследником в третьей части, раздел V.

    Например, в статье 1152 говорится, что наследство можно принять только полностью или не принимать вообще. Что это означает?

    Если вы получаете наследство в виде квартиры, коттеджа, автомобиля и прочего, но умерший родственник глубоко погряз в долгах по кредиту, то эти долги тоже достаются вам. Отказаться только от долгов вы не сможете, так как получаете не только права на имущество умершего родственника, но и обязанности по его содержанию, в том числе и оплату долгов. Вам придется или принять наследство полностью, или отказаться от него. Исключением может быть случай, когда умерший составил завещание, в котором распределил наследство между родней по частям, расписав, что и кому будет принадлежать.

    Получение всего наследства называется универсальным, его частей – частным.

    Право наследования имущества появляется в день смерти близкого человека, и продолжается полгода. Со дня открытия наследства (им считается день смерти родственника), вы, как наследник, берете на себя его обязанности и получаете его права по управлению наследством, которые также приобретаются в случае регистрации имущества в государственных органах, если это необходимо.

    Признание права наследования должно быть зафиксировано в нотариальной конторе. Для этого нужно собрать документы о собственности умершего на недвижимость и значимые движимые объекты (автомобиль, яхта и т.д.), получить документы об его смерти и степени родства с ним, сделать оценку имущества и заявить у нотариуса о своих правах на это имущество. Если нотариус, проверив ваши документы, сочтет вас имеющим право на наследство, вы получите соответствующее свидетельство, а он заведет дело, которое будет закрыто через 6 месяцев. Вы получите имущество, если в течение этого срока не появится другой наследник, имеющий равные права и не объявит о желании получить свою долю.

    Права наследования по закону

    Если умерший не оставляет завещания, вы можете получить наследство по закону (гл. 93 ГК РФ). Существует восемь очередей наследования.

    Например, в случае смерти одного из родителей, вы можете унаследовать только часть имущества, так как половина наследства принадлежит супругу умершего, а вторая делится между ним, вами и вашими братьями и сестрами. То есть, если у вас есть брат или сестра, из второй половины имущества вам, сестре и матери (или мачехе) каждый получит третью часть.

    Если умирает ваш супруг, то половину получаете вы, а вторую делите между собой и детьми. Если у супруга живы родители, то они тоже являются наследниками первой очереди, и тогда вторая половина наследства делится уже между вами, родителями супруга и его детьми.

    Родители, которые относятся к первой очереди, не могут получать имущество после детей, если были лишены прав или не выполняли обязанностей по отношению к своему ребенку, а его воспитывал другой родственник или опекун.

    Вторая очередь наследников вступает в свои права, если в живых нет никого из первой, или же они отказались от наследства. Это брат или сестра умершего, или бабушка с дедушкой.

    Дядя и тетя могут претендовать на наследство, если нет наследников предыдущих очередей . За ними идут прадедушка и прабабушка. В пятой и шестой очереди о праве на наследство могут заявить двоюродные внуки, тети, дяди, бабушки, дедушки.

    Седьмыми будут не кровные родственники – мачеха, падчерица, отчим, пасынок.

    Если на попечении умершего находились иждивенцы: дети, нетрудоспособные родственники, жили с ним в одной квартире или же есть тому документальное подтверждение (договор опеки и т.д.), то они также имеют право заявить о наследстве, но уже как наследники восьмой очереди. К ней же относится государство, которое получает все имущество, что если умерший человек был одинок и не оставил завещания.

    Не надо дожидаться, когда вам позвонит брат, чтобы предложить вместе сходить в нотариальную контору, вполне возможно, что он не позвонит, а оформит свое право самостоятельно, пока вы будете ждать его у окошка. А вам потом придется свои права доказывать в суде, что малоприятно, занимает много времени и сил.

    Право наследования по завещанию

    Родственник или близкий человек оставил завещание в вашу пользу. А что делать дальше?

    Прежде всего, нести завещание к нотариусу, приложив к нему документы на собственность всех перечисленных в завещании объектов, документ о смерти и свой паспорт, и получить у него бумагу о праве на наследство.

    Завещание может быть открытым, хранится дома у умершего, и все заинтересованные родственники в курсе, что им что-то причитается после смерти составителя.

    Закрытое завещание передается нотариусу в закрытом конверте. В его присутствии составитель и свидетели (не менее 2) расписываются на конверте, нотариус заверяет подписи и убирает завещание в сейф.

    После получения документа о смерти, опять же при свидетелях, нотариус открывает конверт и зачитывает содержание документа всем заинтересованным лицам, а так же выдает всем желающим наследникам копии.

    Завещание дает вам право унаследовать часть или все имущество, в зависимости от условий завещания, не учитывая очереди наследников. Завещатель может отписать имущество человеку, который ему не родственник, лишить наследства кого-то и родни или даже всех. В этом случае имущество переходит государству.

    Срок может быть продлен, если вы не знали о получении наследства, находились в командировке за границей или далеко от места вышеназванных событий, были тяжело больны и т.д.

    Завещание могут оспорить родственники или иждивенцы, если они нетрудоспособны (родители – пенсионеры, супруг или дети, имеющие инвалидность или так же находящиеся на пенсии и т.д.).

    tvoiyapravda.ru

    Какие законодательные акты регулируют права наследования?

    Ответ: Конституция в ст. 8 закрепляет, что в России признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности охраняется законом. Право наследования гарантируется государством и находит свое закрепление в ст. 35 Конституции. При этом Конституция устанавливает, что все граждане Российской Федерации имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальной принадлежности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, вероисповедания, убеждений, принадлежности к общественным и иным объединениям, а также независимо от иных обстоятельств.

    Часть третья ГК, вступившая в силу 1 марта 2002 г., регулирует основные положения о наследовании. Раздел V этого закона включает главы: 61 «Общие положения о наследовании» (ст. 1110—1117); 62 «Наследование по завещанию» (ст. 1118—1140); 63 «Наследование по закону» (ст. 1141—1151); 64 «Приобретение наследства» (ст. 1152—1175); 65 «Наследование отдельных видов имущества» (ст. 1176—1185). Именно разд. V части третьей ГК закрепляет положения о том, что такое наследство, кто может быть наследником, что служит основанием для наследования, порядок приобретения наследства и особенности наследования отдельных видов имущества.

    Помимо Конституции и ГК юридические гарантии наследственных прав закреплены в Основах законодательства о нотариате, в методических рекомендациях и инструкциях Министерства юстиции РФ. Данные нормативные акты регулируют порядок оформления наследственных прав нотариусами, действующими от имени государства, закрепляют положения, обязывающие нотариусов оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и законных интересов, разъяснять права и обязанности субъектам наследственных правоотношений, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред.

    В связи с тем, что наследственное право в основном связано с имущественными отношениями, для их реализации следует применять также и иные нормы гражданского права.

    Так, для решения вопросов о правоспособности, возникновении гражданских прав и обязанностей, об осуществлении и защите гражданских прав, объектов гражданских прав, о сделках и представительстве, приобретении и прекращении права собственности, прав на землю и жилые помещения, об исполнении обязательств, заключении и расторжении договоров следует обращаться к нормам части первой ГК. При возникновении таких обязательств, как продажа и аренда недвижимости, рента, пожизненное содержание, договор поручения, банковского вклада, безвозмездного пользования и т.п., применяются нормы части второй ГК.

    В связи с тем, что наследование, как правило, тесно связано с семейными отношениями, следует обращаться к нормам СК, вступившего в силу 1 марта 1996 г., который закрепляет положения об условиях и порядке вступления в брак, прекращения брака и признания его недействительным. Кроме того, СК регулирует личные имущественные и неимущественные отношения между супругами, родителями и детьми, а в определенных случаях — между другими родственниками и иными лицами.

    Специальными законодательными актами урегулирован переход по наследству прав на интеллектуальную собственность. Так, Закон РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» регулирует отношения, связанные с созданием и использованием произведений науки, искусства и литературы, фонограмм, исполнением, постановками и пр. В отношении наследования прав на программы для ЭВМ и базы данных применим Федеральный закон от 23.09.1992 № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных». Кроме указанных законов, при наследовании интеллектуальных прав применимы: Патентный закон РФ от 23.09.1992 № 3517-1, который регулирует имущественные, а также связанные с ними неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»; Закон РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»; Закон РФ от 06.08.1993 № 5605-1 «О селекционных достижениях» и др.

    При наследовании земельных участков следует обращаться к нормам ЗК, федеральных законов от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».

    При возникновении вопросов наследования имущества реабилитированных лиц применяется Закон РФ от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», который регулирует положения о порядке возврата гражданам незаконно конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из владения в связи с политическими репрессиями имущества, порядок возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации.

    Ранее непосредственное отношение к наследованию имущества имел Закон РФ от 12.12.1991 № 2020-1 «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения», но с 1 января 2006 года этот налог отменен.

    proadvokat.ru

    Смотрите так же:

    • Ст 148 ч 2 ук рсфср Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (УК РСФСР) (с изменениями и дополнениями) (утратил силу) С изменениями и дополнениями от: 25 июля 1962 г., 6 мая, 14 октября 1963 г., 16 […]
    • Опубликование уголовного закона это Опубликование уголовного закона это Законы Ману — древнеиндийский сборник предписаний религиозного, морально-нравственного и общественного долга (дхармы), называемый также "закон ариев" […]
    • Размер минимальная пенсия в омске в 2018 году ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О НОВОМ ЗАКОНОПРОЕКТЕ О ПЕНСИЯХ Подписка на новости Письмо для подтверждения подписки отправлено на указанный вами e-mail. 18 декабря 2017 Новый календарный и финансовый […]
    • Закон 131 глава 1 Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного […]
    • Закон счетная палата рф Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ"О Счетной палате […]
    • Закон о служебных удостоверениях Приказ Минюста РФ от 19 ноября 2008 г. № 253 “Об организации оформления и использования служебных удостоверений федеральных государственных гражданских служащих и удостоверений работников […]